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商標(biāo)先用權(quán)“原有使用范圍”在適用中的問題

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我國商標(biāo)先用權(quán)制度明文規(guī)定前后,實(shí)踐中均有以“商標(biāo)先用權(quán)”裁判的案例,其中對于在先使用人通過該制度成功抗辯的則有權(quán)繼續(xù)使用該商標(biāo),但法院對繼續(xù)使用的限制,即“原使用范圍”的闡述與說理并不明確。筆者將在下文通過四個案例分析“原使用范圍”的司法適用問題。
(一) “蔣友記”商標(biāo)糾紛案
本案中,原告蔣玉友于2011年注冊取得“蔣友記”商標(biāo),被告某餐飲公司在原告申請注冊前已使用該商標(biāo)進(jìn)行餐館的經(jīng)營,雖然被告歷經(jīng)多次企業(yè)名稱與經(jīng)營地址的變更,但其經(jīng)營一直處于持續(xù)狀態(tài),并因此在該地區(qū)享有較高的知名度。該案依據(jù)2002年《商標(biāo)法實(shí)施條例》(已被修訂)第五十四條判決被告不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán),并可繼續(xù)使用。同時法院認(rèn)為,為未注冊服務(wù)商標(biāo)提供保護(hù)僅是例外規(guī)定,在先使用人并不能因此侵犯商標(biāo)權(quán)利人的利益,因此須合理限定未注冊商標(biāo)使用的方式和范圍,故判令被告繼續(xù)使用商標(biāo)的地域范圍或項(xiàng)目僅為“(南京市秦淮區(qū)夫子廟)貢院西街12號‘蔣友記’餐館原址”,規(guī)模限制為不得擴(kuò)大現(xiàn)有經(jīng)營規(guī)模,標(biāo)識限制為原使用商標(biāo)不得更改,且應(yīng)附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)志。2002年《商標(biāo)法實(shí)施條例》雖規(guī)定連續(xù)使用的未注冊商標(biāo)即使與注冊商標(biāo)相同或類似仍可繼續(xù)使用,但并未要求未注冊商標(biāo)的使用須在注冊商標(biāo)申請前已發(fā)生,顯然該條文與先用權(quán)并不對等。值得注意的是,法院在判決書中明確表述被告享有“蔣友記”商標(biāo)的“在先使用權(quán)”,并將其地域限制在被告餐廳原址,說明先用權(quán)符合公平正義的理念,在實(shí)務(wù)中有較強(qiáng)的適用需求。同時,法院認(rèn)為被告商標(biāo)“在先使用權(quán)”的行使范圍應(yīng)限定在餐館原址,即不得擴(kuò)大商業(yè)規(guī)模。
(二) “小肥羊”商標(biāo)糾紛案
本案中,原告內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖公司(以下簡稱小肥羊公司)于1999年注冊了“小肥羊”商標(biāo),核定使用范圍為第43類飯店等服務(wù)上,2004年該商標(biāo)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。被告深圳市周一品小肥羊餐飲連鎖管理有限公司(以下簡稱周一品公司),在其門店指示牌、服務(wù)人員胸牌、廣告宣傳頁等均使用了“小肥羊”標(biāo)識,并且在其網(wǎng)站開展加盟業(yè)務(wù)。被告前身是周某平設(shè)立的甘肅省蘭州市周一品小肥羊店,并于小肥羊公司1999年注冊前開始使用“小肥羊”商標(biāo),后為遷址經(jīng)營,注銷原商業(yè)主體資格,設(shè)立深圳周一品公司。本案發(fā)生于商標(biāo)法修改的立法背景下,二審過程中開始適用新《商標(biāo)法》第59條新設(shè)的先用權(quán)制度,探討了其適用與“原有范圍”的界定問題,被評為2014年度十大知產(chǎn)創(chuàng)新案件,審判思路值得研究。法院認(rèn)定,“先用權(quán)”可在“原使用范圍”繼續(xù)使用,即原使用人周某平在其原經(jīng)營實(shí)體蘭州一品小肥羊店繼續(xù)使用,而深圳周一品公司并不為在先使用的主體故構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。筆者認(rèn)為該判決邏輯尚有偏頗,主體變更僅為裁判理由之形,實(shí)則因?yàn)榉ㄔ赫J(rèn)為“原使用范圍”應(yīng)包含地域范圍限制。此外,本案中還有另一個問題值得思考,周一品公司在網(wǎng)站上提供加盟登記行為是否超出了先用權(quán)的范圍?從周一品公司角度,該行為構(gòu)成商標(biāo)的許可使用,前文論述到先用權(quán)作為一項(xiàng)保護(hù)力度較弱的權(quán)益,沒有轉(zhuǎn)讓權(quán)與許可權(quán)等內(nèi)容;從加盟商角度,其作為商標(biāo)的被許可人,當(dāng)加盟合同終止時,也不能獲得先用權(quán)。
(三) “打開音樂之門”商標(biāo)糾紛案
在“打開音樂之門”案例中,原告錢程與被告北京音樂廳于1993年簽訂協(xié)議擔(dān)任其總經(jīng)理,期限為10年,在此期間內(nèi)錢程為其策劃了名為“打開音樂之門”的一系列活動并取得了一定影響。錢程于2003年離職,2006年錢程在第16類雜志和第41類演出等注冊了該文字商標(biāo),其后北京音樂廳仍開展了一系列名為“打開音樂之門”的活動。首先,在錢程任北京音樂廳總經(jīng)理期間,對該商標(biāo)進(jìn)行使用的主體是誰呢?法院認(rèn)定,錢程對活動進(jìn)行了組織策劃與經(jīng)營,對品牌打造起到了重要作用,且不論錢程的行為是職位行為,客觀上該商標(biāo)的指示性作用已使顧客建立了與北京音樂廳的聯(lián)系,所以該期間對商標(biāo)的使用主體是北京音樂廳。其次,被告北京音樂廳使用在先,法院認(rèn)可其享有先用權(quán),同時指明其可在“涉案范圍”內(nèi)使用商標(biāo)。“涉案范圍”更多依靠個案中法官的自由裁量,若采嚴(yán)格解釋,將對商標(biāo)在先使用主體、標(biāo)識圖樣、商品與服務(wù)類別、經(jīng)營規(guī)模和地域等進(jìn)行全面的限制,這將對善意的在先使用人極為不利,在動態(tài)的商業(yè)社會中其對商標(biāo)的使用將停滯不前。

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