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中國版權(quán)制度與WTO知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議的差距——保護范圍

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《伯爾尼公約》第2條第1款要求成員國保護的“文學和藝術(shù)作品”. “包括文學、科學和藝術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的一切成果,而不問其表現(xiàn)形式或表現(xiàn)方式如何?!痹摽顚Ω黝愖髌返牧信e是非詳盡的示例性列舉。這種列舉的方式有兩點好處即:一是沒有對“作品”的范圍進行限制,為將來新出現(xiàn)的客體留有余地;二是避開了成員國在“作品”范圍上的差異。不同國家對“作品”的定義標準不同,有些國家把錄制品、廣播節(jié)目等也視為j作品”,但其他國家則不將其視為作品。而我國《著作權(quán)法》第3條對“作品”的列舉是窮盡性的列舉.此種列舉的方式優(yōu)點是明確具體,便于法律適用;但致命的缺點就是難以避免掛一漏萬。

雖然在該條第9項規(guī)定了“法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他作品”也屬于其范圍,但在其他法律、行政法規(guī)沒有明確規(guī)定的情況下,某類作品很可能仍然不受保護,因此不符合《伯爾尼公約》的要求。隨著科學技術(shù)的迅猛發(fā)展,新的表現(xiàn)形式或表現(xiàn)方式的作品必然會大量涌現(xiàn)出來,卻很有可能得不到《著作權(quán)法》應給予的保護,將十分不利于對權(quán)利的保護。為此,應當參照《伯爾尼公約》第2條第1款來修改我國《著作權(quán)法》第3條關(guān)于“作品”的范圍的規(guī)定,特別要強調(diào)以任何形式或方法表現(xiàn)出來的文學、科學和藝術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的一切智力創(chuàng)作成果都屬于“作品”的范圍,以示例性列舉取代現(xiàn)有的窮盡性列舉。


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